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我国知识产权法主要有

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【优秀范文】我国知识产权法主要有

范文一:中国自主知识产权 投稿:曾嵺嵻

中国自主知识产权:带诅咒的春药

刘润01月18日 12:55 分享到: 83知识产权 COS 拥有“中国自主支持产权”至关重要,但这是完全市场竞争的自然结果,而不是政策喂养的脆弱婴孩。不要再吃“带诅咒的春药”,那只会让你最终丧失功能。在市场中强身健体,才是正道。

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... 首发于福布斯中文网

今天突然听到“中国完全自主知识产权的智能手机操作系统”这个词的时候,我张大了嘴。

在移动互联网时代,听到有人不紧扣用户体验、创新科技、贴心功能等用户“买点”,而把“中国完全自主知识产权”作为“卖点”推销,这套话语体系真是久违了。这个产品叫COS(China Operating System)我的思绪一下子被拉回到上个世纪,想起其他几个“中国自主知识产权”的故事。

可以奉命研发,无法奉命成功

15年前,1999年8月,“中国自主知识产权的操作系统”红旗Linux发布。关于其来源,百度百科上是这么说的:

“80年代末,个人电脑开始进入中国。当时包括中国政府部门的在内的所有个人电脑几乎全部是安装的微软的Dos操作系统。1992年海湾战争和1999年北约入侵南斯拉夫联盟科索沃地区时,成功运用信息战瘫痪了对方几乎所有通讯系统。这使得中国政府很多人认为,由于伊拉克和南联盟各部门使用的计算机操作系统100%是微软和其它外国公司的操作系统,虽然没有证据说明美[1]国的计算机软件公司和通讯公司在这场信息战中向美国军方提供了某些后门或计算机病毒,但如果有自己独立的计算机操作系统及相应的软件,在信息战中将比较不容易受到攻击。于是中国科学院软件研究所奉命研制基于自由软件Linux的自主操作系统,并于1999年8月发布了红旗Linux 1.0版。最初主要用于关系国家安全的重要政府部门。”

“中国科学院软件研究所奉命研制”。一个操作系统,为什么要奉命研制呢?奉谁的命研制呢?奉命就能研制出来吗?研制出来有没有人用呢?是不是每个人也要奉命使用呢?也许在某些关系到国家安全的部门正在使用红旗Linux,但是我身边从来没有见到过。相反,我在网上看到红旗Linux员工讨薪的事件,据说现在企业运营举步维艰。中科院可以奉命研发,但是无法奉命成功。

自称全球第一,却遭政府重组

红旗Linux有一个好姐妹,叫做“永中Office”,百度百科上是这么说的:

“永中office在一套标准的用户界面下集成了文字处理、电子表格和简报制作三大应用;基于创新的数据对象储藏库专利技术,有效解决了Office各应用之间的数据集成共享问题,是第一个真正的Office。永中Office可以在Windows、Linux和MacOS等多个不同操作系统上运行。历经多个主要版本的演进,永中Office的产品功能丰富,稳定可靠,可高度替代进口的同类软件,且具备诸多创新功能,是一款自主创新的优秀国产办公软件 „ 作为一种广

泛应用的基础软件,办公软件在我国政治、经济、信息安全等方面具有举足轻重的作用。依靠创新的设计理念和强大的研发团队,永中公司研制的永中Office已经完全可替代国外同类软件,并在集成应用方面取得重大突破,先后获得20余项国内外发明专利,曾多次承担国家和地方重大专项,是一款拥有完全自主知识产权的办公软件。”

“第一个真正的Office”,如此的狂妄。有一次我在第一财经的《头脑风暴》上看到永中Office的曹参在节目中大肆宣扬“拥有完全自主知识产权的办公软件”永中Office如何全面超越微软Office。一位嘉宾实在是听不下去了,打断他说:一个人至少要知道自己与别人的距离,才能进步。你可以说我功能差不多,但是便宜;或者说我专注于实现了一部分大家最常用的功能,所以更专注。你偏要说全面超越,全球无敌,就是把用户当傻子了。

某年我拜访无锡市政府的时候,一贯支持的当地政府,也表示了对永中Office的强烈担忧,并提出了令我嗔目结舌的解决方案。我无权答应。几年后,无锡市政府强行重组了永中Office,“驱逐”了曹参。

亿元科研基金,最终却是造假

上海交通大学教授博导、上海交大微电子学院院长、上海硅知识产权交易中心实际负责人陈进,号称要自主研发采用国际先进的0.18微米半导体工艺设计,在只有手指指甲一半大小的一个集成块上有250万个器件,而且具有32位运算处理内核,每秒钟可以进行2亿次运算。经过国内权威专家验证,认为这一成果接近国际先进技术,在某些方面的性能甚至超过了国外同类产品。

“汉芯1号”正式发布于2003年2月26日。当天的盛大场面:上海市政府新闻办公室亲自主持,信产部科技司司长、上海市副市长、上海科委、教委负责人悉数到场。在发布会上,由王阳元、邹士昌、许居衍等知名院士和“863计划”集成电路专项小组负责人严晓浪组成的鉴定专家组作出了一致评定:上海“汉芯1号”及其相关设计和应用开发平台,属于国内首创,达到了国际先进水平,是中国芯片发展史上一个重要的里程碑。

但是,很快一个深喉在清华BBS上爆料,汉芯一号,其实是陈进在2002年8月从美国买回10片MOTO-freescale“56800芯片”,将芯片表面的MOTO等字样用砂纸磨掉,然后字样加上了汉芯的标识。此后,陈进通过各种手段搞定国内集成电路行业的知名专家,一致鉴定“汉芯一号”是达到国际先进水平的高端大规模集成电路。“汉芯一号”在问世3年时间内,向国家各部门成功申报项目40多次,累计骗取无偿拨款突破1亿元。

2006年5月12日,上海交通大学向有关媒体通报表示,陈进被撤销各项职务和学术头衔,国家有关部委与其解除科研合同,并追缴各项费用。值得注意的是,即使骗取了如此数额的科研经费,上海交大仍未提及事件责任人有没有受到法律追究。

人民即刻搜索,三年即刻关停

2010年人民网推出

同时,即刻搜索还宣布启用新网页搜索技术平台。

刚刚运营2-3年,截至2013年5月,即刻搜索首页出现变化,其首页上只剩下新闻、网页、图片、地图4个产品,且除新闻外,即刻搜索页面搜索结果均直接跳转至盘古搜索。投入网传20亿的即刻搜索,就已算是关停。

至于其为什么失败,我们只看这一条:所有没有工信部备案域名的网页全部没有收录,就已经足够了。这个“代表了我国高等学府在这个领域的最高成就”的搜索引擎,寿命不到3年。

“中国自主知识产权”这8个字,是民族感情的春药。很多企业都看到了这一点,于是纷纷号称“中国完全自主知识产权”。但是非常令人痛心的是,这些企业几乎没有获得成功的,“中国完全自主知识产权”反而成了企业的诅咒。有些企业实质上是把“民族感情”当成“春药”卖给政府,换取政策、课题、资金等扶持,而不是把“功能体验”当成“产品”卖给市场。

拥有“中国自主支持产权”对我们整个国家来说,是至关重要的。但是,这是完全市场竞争的自然结果,而不是政策喂养的脆弱婴孩。百度、阿里、腾讯今天的成功,是市场的成功,是中国民族企业的成功,虽然他们从来不用高举“民族产业”的旗帜,但是却事实上拥有了“自主知识产权”。

只有在完善的知识产权保护的法规下的完全市场竞争,才能产生真正的“中国自主知识产权”。不要再吃“带诅咒的春药”了,那只会让你最终丧失功能。强身健体,才是正道。

范文二:WTO与我国的知识产权法 投稿:冯掷掸

WTO与我国的知识产权法

2005-09-30 00:00 来源:我要纠错 | 打印 | 收藏 | 大 | 中 | 小

摘 要:我国知识产权法律制度逐步与世界接轨的历程反映出统一化的特点。加入WTO之后,TRIPS协议对我国的知识产权制度提出了新的要求。《专利法》《商标法》《著作权法》又一次修正使我国知识产权法律制度更加合理与科学。 关键词:知识产权;法律制度;统一化;TRIPS协议

一、知识产权制度的统一化进程

我国知识产权法最初是以1982年8月23日第五届全国人大常委第24次会议通过的《中华人民共和国商标法》和1984年3月12日第六届全国人大常委会 第4次会议通过的《中华人民共和国专利法》为基本框架。基于对知识产权无保护,高科技就无法领先的认识,经济最发达、技术最先进的美国首先认识到涉外贸易 中必须有保护知识产权的条款。美国凭借其国内贸易法中的一般301条款、特别301条款和超级301条款说服发展中国家采取行动改变现有的知识产权政策, 否则美国将采取贸易报复措施[1](P14)。这是基于利益之争美国国内法的一次对外扩大化,另一方面也加快了实现世界知识产权立法的一体化进程。在这种 形势之下,从1989年4月到1996年4月中美两国之间进行了四次艰巨的关于知识产权的谈判。其结果使我国知识产权法发生了重大调整:1990年9月7 日第七届全国人大常委第15次会议通过的《中华人民共和国著作权法》;1992年9月4日和1993年2月22日第七届全国人大常委第27次、30次会议 分别通过了对《专利法》和《商标法》的第一次修正;紧随其后国务院先后批准出台了这三部法律的实施细则。至此,我国知识产权法的发展趋于完善。

中国加入WTO既是机遇又将面临新的挑战。知识产权和货物贸易、服务贸易是构成世界贸易组织的三大支柱,与此相对应所设立三个理事会分别负责这三个方面协 议的执行。其中与贸易有关的知识产权协议——《知识产权协议》即TRIPS协议于1995年生效。它依赖成员国的国家强制力和世贸组织的国际强制力使知识 产权的保护成为国际贸易体制的组成部分,这标志着知识产权制度进入一个统一标准的新阶段[2](P144)。与现在所有知识产权的公约相比,TRIPS协 议的保护水平是最高的、涉及面也非常广泛。TRIPS协议包括基本原则、最低要求和一般要求三大内容:其中基本原则要求所有成员国都必须遵守;最低要求是 所有成员国国内立法所应达到的最低保护标准;对于一般要求,各成员国则可以根据本国的实际情况选择适用。我国的知识产权法又一次面临着挑战。作为迅速的回 应,2000年8月24日第九届全国人大常委第17次会议通过了对《专利法》的第二次修正;2001年10月27日第九届全国人大常委第24次会议通过了 对《商标法》和《著作权法》的修正。通过这次修改,使我国知识产权的保护制度与TRIPS协议的要求相比有了长足的发展。

二、专利法最

先作出反应的是《专利法》:修改前后均为69条,其中未修改的为27项,发生变化的有35项,修改了28项条款,删除4条2款,增加3条2款,直接适用 TRIPS协议内容的有9项;非实质性内容修改11条,对实质性修改的有31条,其中三分之一的内容都与TRIPS协议有关。

在沿用对专利权的保护采取司法和行政两条途径协调运作的模式之下,为实用新型、外观设计的行政终局决定提供了司法审查机会。原《专利法》规定“专利复审委 员会对宣告实用新型和外观设计专利权无效的请求作出的决定为终局决定”,修改为“对专利复审委员会宣告专利权无效或维持专利权的决定不服的向法院起 诉„„”,赋予实用新型、外观设计人起诉权,有利于对当事人合法权益的保护。

取消了“计划许可”。国有企业事业单位作为市场竞争的主体,在申请专利和取得专利的权利义务方面将与非国有企业事业单位享受同等待遇[3]:取掉了“国有 企业对专利的持有”,即不再按企业性质确定专利的归属,删掉了“国有企业转让专利申请权或专利权,必须经上级主管机关批准”的规定。

对专利实施强制许可的限制条件更加严格,首先表现对依存专利的认定上,将原来的“一项取得专利权的发明或实用新型比以前已取得的专利权的发明或实用新型在 技术上先进„„”修改为“具有显著经济意义的重大技术进

步„„”,同时在新专利法第52条较原专利法54条增加一款,对强制许可的范围、时间及终止都增加 了明确的要求,这些都表明对专利权人权利的尊重和扩大。

赋予职务发明创造人获酬和成果归属约定权,对采用本单位物质条件和技术完成的发明创造,如果单位与发明人、设计人在事先订立了合同,对申请专利的权利和专 利权的归属作了约定,就应按照双方的约定执行,同时对被授予专利权的单位对发明人、设计人不但应当给予报酬,而且报酬的数额应当合理,第16条修改为 “„„根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人和设计人给予合理的报酬„„”[4]体现了政府鼓励技术等生产要素参与收益分配的原则。

强化了专利侵权的损害赔偿制度。首先强化了司法保护力度,专利权人或利害关系人,有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为,如不及时制止将 会使其合法权益受到难以弥补的损害,在起诉前向法院申请采取责令停止有关行为和诉前财产保全措施。其二,侵权纠纷解决的办法得以扩充,在原来的既可以请求 专利机关处理,也可以直接向人民法院起诉的基础之上,增加了由当事人协商解决的办法。第三,增加了侵犯专利权的赔偿数额之规定,即参照损失或收益及该专利许可使用费的倍数进行赔偿。

此外,还删掉了善意第三人的使用和销售,不视为侵权行为的规定,增加了发明和实用新型中的许诺销售制度,这些修正成功地把世界上专利制度的一般作法与一个 发展中的社会主义国家的具体需要结合在一起,使我国的专利法与世贸组织中最重要的TRIPS协议的标准一致,为我国技术创新工作的开展创造了更为有利的条 件。[5]

三、商标法

《商标法》是规范市场经济的重要法律,直接关系到生产者、经营者和消费者的切身利益,已由原来的43条修改为64条,其中共修正了47项,其中删除了31条,增加23条1款1项,修改23条,作为对TRIPS协议的回应。

新商标法中所增加的第13条、14条就驰名商标的认定和保护作出了明确规定:“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的 驰名商标,容易导致混淆的不予注册并禁止使用”:“就不相同或不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众, 致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的不予注册并禁止使用”。这对我国的名牌战略是一种有效的支持,有助于增强民族产业的竞争力。防止抢注,新增加的 第31条明确规定申请商标注册,不得损害他人现有的在先权利,不能以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标,保护了商标使用人的正当权益。对商标 行政决定增加了司法审查监督,当事人对商标评审委员会的裁定不服时,可向人民法院起诉,这不仅与世界贸易组织的要求更加一致,而且也使我国商标制度进一步 走向法治化,增加了人们对知识产权保护制度的信心。第9条、11条从两个角度把显著特征作为商标的要素之一,这就要求商标必须具备易于识别的特点,也为气 味商标等的出现作了良好的铺垫,对地理标记也作出了明确具体的规定,第16条:“商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公 众的,不予注册并禁止使用”;此外还增加了官方标志,检验印记的保护如第3条中涉及到的证明商标等。加强了对商标专用权的保护,新商标法52条在对原商标 法第38条的修改中,确认明知与应知不是确认商标侵权的必要条件,其二,工商行政管理部门对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时,可以行使的具体 执法权限也在第53条得以确认,包括责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品及相关工具,罚款等。第三,强化了损害赔偿的措施,第56条对赔偿数额提出 了依据:侵权所获得的利益,权利人的损失以及制止侵权行为所付出的合理开支。此外,对侵权纠纷,当事人可自行协商,也可向法院起诉,也可请求工商行政管理 部门处理,对处理不服的仍可向人民法院起诉,体现了知识产权法的司法性质。商标权的主体范围也得以扩展,第4条的修改表明我国商标法已把自然人肯定为商标 权的主体,这意味着公民个人申请商标注册已成为现实可能。这些成功的修改,使我国的商标法适应了作为世贸组织成员国的要求,促使广大生产者、经营者保证商 品质量和服务质量,维护商标信誉,有利于维护消费者的合法权益,督促各级工商行政管理部门提高依法行政的水平,使商标法得以更好地为促进社会主义市场经济 的发展而服务。[5]

四、著作权法

《著作权法》与《商标法》同时得到修正,由原来的56改为60条,发生变化的也有34条之多。最大的变化就是细化了著作权的具体内容,主要体现在第10条 第5项至第17项上。此次立法采用列举解释的方法将原著作权法中的使用和获得报酬权细致化,增加了出租权、公开表演权、放映权、传播权、信息网络传播权、 汇编权等。使著作权人的权利更加充实,也对计算机网络所带来的版权问题做了回答,同时在侵权行为认定的规定上与上述著作权的权项紧密联系。

其二,加强了对 著作权的保护,首先在第37条、第47条的有关规定中不再以是否以营利为目的区分是否侵权。第二,把剽窃他人作品视为侵权行为,有助于营造良好的学术风 气。第三,第49条中规定针对侵权及即发侵权的行为在必要时权利人可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。第四,对侵权纠纷, 根据第54条的规定,当事人可以双方调解,也可以向仲裁机构申请仲裁,也可以向人民法院起诉。纠纷的救济途径扩大了;第五,对侵权事件,负责处理的著作权 行政管理部门和人民法院的处理权能得到确认。

第47条规定著作权行政管理部门除了可以责令停止侵权行为、没收违法所得、没收销毁侵权复制品罚款以外,如果 情节严重,还可以没收主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等;第51条规定,“人民法院可以没收违法所得,侵权复制品以及进行违法活动的财物”。最 后,第48条对侵权赔偿的数额也作出明确规定,参照的标准为权利人的实际损失,侵权人的违法所得,包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”

《专利法》、《商标法》、《著作权法》的此次修改,标明我国知识产权立法迈上了一个新的台阶。其中很多变化(诸如为行政终局决定增加了司法审查和监督,加 大了对侵权行为的打击力度等等),都顺应了TRIPS协议的要求,有利于我国和世界各国在更加宽松和自由的环境中就知识产权领域的问题进行合作与交流,为 我国更快更好地融入国际市场奠定了良好的基础。

参考文献:

[1]陈昌柏。国际知识产权贸易[M].南京:东南大学出版社,1994。

[2]吴汉东。科技、经济、法律协调机制中的知识产权法[J].法学研究,2001,(137)。

[3]人民日报评论员。推动科技创新是着眼点——写在修改后的专利法颁布之际[N].人民日报,2000-08-28(5)。

[4]全国人大常委会关于修改专利法的决定[N].人民日报,2000-08-28(5)。

[5]人民日报评论员。依法保护商标法[N].人民日报,2001-11-05(5)。

范文三:WTO与我国的知识产权法 投稿:任堕堖

WTO与我国的知识产权法

摘 要:我国知识产权法律制度逐步与世界接轨的历程反映出统一化的特点。加入WTO之后,TRIPS协议对我国的知识产权制度提出了新的要求。《专利法》《商标法》《著作权法》又一次修正使我国知识产权法律制度更加合理与科学。

关键词:知识产权;法律制度;统一化;TRIPS协议

一、知识产权制度的统一化进程

我国知识产权法最初是以1982年8月23日第五届全国人大常委第24次会议通过的《中华人民共和国商标法》和1984年3月12日第六届全国人大常委会第4次会议通过的《中华人民共和国专利法》为基本框架。基于对知识产权无保护,高科技就无法领先的认识,经济最发达、技术最先进的美国首先认识到涉外贸易中必须有保护知识产权的条款。美国凭借其国内贸易法中的一般301条款、特别301条款和超级301条款说服发展中国家采取行动改变现有的知识产权政策,否则美国将采取贸易报复措施[1](P14)。这是基于利益之争美国国内法的一次对外扩大化,另一方面也加快了实现世界知识产权立法的一体化进程。在这种形势之下,从1989年4月到1996年4月中美两国之间进行了四次艰巨的关于知识产权的谈判。其结果使我国知识产权法发生了重大调整:1990年9月7日第七届全国人大常委第15次会议通过的《中华人民共和国著作权法》;1992年9月4日

和1993年2月22日第七届全国人大常委第27次、30次会议分别通过了对《专利法》和《商标法》的第一次修正;紧随其后国务院先后批准出台了这三部法律的实施细则。至此,我国知识产权法的发展趋于完善。

中国加入WTO既是机遇又将面临新的挑战。知识产权和货物贸易、服务贸易是构成世界贸易组织的三大支柱,与此相对应所设立三个理事会分别负责这三个方面协议的执行。其中与贸易有关的知识产权协议——《知识产权协议》即TRIPS协议于1995年生效。它依赖成员国的国家强制力和世贸组织的国际强制力使知识产权的保护成为国际贸易体制的组成部分,这标志着知识产权制度进入一个统一标准的新阶段[2](P144)。与现在所有知识产权的公约相比,TRIPS协议的保护水平是最高的、涉及面也非常广泛。TRIPS协议包括基本原则、最低要求和一般要求三大内容:其中基本原则要求所有成员国都必须遵守;最低要求是所有成员国国内立法所应达到的最低保护标准;对于一般要求,各成员国则可以根据本国的实际情况选择适用。我国的知识产权法又一次面临着挑战。作为迅速的回应,2000年8月24日第九届全国人大常委第17次会议通过了对《专利法》的第二次修正;2001年10月27日第九届全国人大常委第24次会议通过了对《商标法》和《著作权法》的修正。通过这次修改,使我国知识产权的保护制度与TRIPS协议的要求相比有了长足的发展。

二、专利法最

先作出反应的是《专利法》:修改前后均为69条,其中未修改的

为27项,发生变化的有35项,修改了28项条款,删除4条2款,增加3条2款,直接适用TRIPS协议内容的有9项;非实质性内容修改11条,对实质性修改的有31条,其中三分之一的内容都与TRIPS协议有关。

在沿用对专利权的保护采取司法和行政两条途径协调运作的模式之下,为实用新型、外观设计的行政终局决定提供了司法审查机会。原《专利法》规定“专利复审委员会对宣告实用新型和外观设计专利权无效的请求作出的决定为终局决定”,修改为“对专利复审委员会宣告专利权无效或维持专利权的决定不服的向法院起诉……”,赋予实用新型、外观设计人起诉权,有利于对当事人合法权益的保护。

取消了“计划许可”。国有企业事业单位作为市场竞争的主体,在申请专利和取得专利的权利义务方面将与非国有企业事业单位享受同等待遇[3]:取掉了“国有企业对专利的持有”,即不再按企业性质确定专利的归属,删掉了“国有企业转让专利申请权或专利权,必须经上级主管机关批准”的规定。

对专利实施强制许可的限制条件更加严格,首先表现对依存专利的认定上,将原来的“一项取得专利权的发明或实用新型比以前已取得的专利权的发明或实用新型在技术上先进……”修改为“具有显著经济意义的重大技术进步……”,同时在新专利法第52条较原专利法54条增加一款,对强制许可的范围、时间及终止都增加了明确的要求,这些都表明对专利权人权利的尊重和扩大。

赋予职务发明创造人获酬和成果归属约定权,对采用本单位物质

条件和技术完成的发明创造,如果单位与发明人、设计人在事先订立了合同,对申请专利的权利和专利权的归属作了约定,就应按照双方的约定执行,同时对被授予专利权的单位对发明人、设计人不但应当给予报酬,而且报酬的数额应当合理,第16条修改为“……根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人和设计人给予合理的报酬……”[4]体现了政府鼓励技术等生产要素参与收益分配的原则。强化了专利侵权的损害赔偿制度。首先强化了司法保护力度,专利权人或利害关系人,有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害,在起诉前向法院申请采取责令停止有关行为和诉前财产保全措施。其二,侵权纠纷解决的办法得以扩充,在原来的既可以请求专利机关处理,也可以直接向人民法院起诉的基础之上,增加了由当事人协商解决的办法。第三,增加了侵犯专利权的赔偿数额之规定,即参照损失或收益及该专利许可使用费的倍数进行赔偿。

此外,还删掉了善意第三人的使用和销售,不视为侵权行为的规定,增加了发明和实用新型中的许诺销售制度,这些修正成功地把世界上专利制度的一般作法与一个发展中的社会主义国家的具体需要结合在一起,使我国的专利法与世贸组织中最重要的TRIPS协议的标准一致,为我国技术创新工作的开展创造了更为有利的条件。[5]

三、商标法

《商标法》是规范市场经济的重要法律,直接关系到生产者、经营者和消费者的切身利益,已由原来的43条修改为64条,其中共修

正了47项,其中删除了31条,增加23条1款1项,修改23条,作为对TRIPS协议的回应。

新商标法中所增加的第13条、14条就驰名商标的认定和保护作出了明确规定:“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的不予注册并禁止使用”:“就不相同或不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的不予注册并禁止使用”。这对我国的名牌战略是一种有效的支持,有助于增强民族产业的竞争力。防止抢注,新增加的第31条明确规定申请商标注册,不得损害他人现有的在先权利,不能以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标,保护了商标使用人的正当权益。对商标行政决定增加了司法审查监督,当事人对商标评审委员会的裁定不服时,可向人民法院起诉,这不仅与世界贸易组织的要求更加一致,而且也使我国商标制度进一步走向法治化,增加了人们对知识产权保护制度的信心。第9条、11条从两个角度把显著特征作为商标的要素之一,这就要求商标必须具备易于识别的特点,也为气味商标等的出现作了良好的铺垫,对地理标记也作出了明确具体的规定,第16条:“商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用”;此外还增加了官方标志,检验印记的保护如第3条中涉及到的证明商标等。加强了对商标专用权的保护,新商标法52条在对原商标法第38条的修改中,确认明知与应知不是确认商标侵权的必

要条件,其二,工商行政管理部门对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时,可以行使的具体执法权限也在第53条得以确认,包括责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品及相关工具,罚款等。第三,强化了损害赔偿的措施,第56条对赔偿数额提出了依据:侵权所获得的利益,权利人的损失以及制止侵权行为所付出的合理开支。此外,对侵权纠纷,当事人可自行协商,也可向法院起诉,也可请求工商行政管理部门处理,对处理不服的仍可向人民法院起诉,体现了知识产权法的司法性质。商标权的主体范围也得以扩展,第4条的修改表明我国商标法已把自然人肯定为商标权的主体,这意味着公民个人申请商标注册已成为现实可能。这些成功的修改,使我国的商标法适应了作为世贸组织成员国的要求,促使广大生产者、经营者保证商品质量和服务质量,维护商标信誉,有利于维护消费者的合法权益,督促各级工商行政管理部门提高依法行政的水平,使商标法得以更好地为促进社会主义市场经济的发展而服务。[5]

四、著作权法

《著作权法》与《商标法》同时得到修正,由原来的56改为60条,发生变化的也有34条之多。最大的变化就是细化了著作权的具体内容,主要体现在第10条第5项至第17项上。此次立法采用列举解释的方法将原著作权法中的使用和获得报酬权细致化,增加了出租权、公开表演权、放映权、传播权、信息网络传播权、汇编权等。使著作权人的权利更加充实,也对计算机网络所带来的版权问题做了回答,同时在侵权行为认定的规定上与上述著作权的权项紧密联系。其

二,加强了对著作权的保护,首先在第37条、第47条的有关规定中不再以是否以营利为目的区分是否侵权。第二,把剽窃他人作品视为侵权行为,有助于营造良好的学术风气。第三,第49条中规定针对侵权及即发侵权的行为在必要时权利人可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。第四,对侵权纠纷,根据第54条的规定,当事人可以双方调解,也可以向仲裁机构申请仲裁,也可以向人民法院起诉。纠纷的救济途径扩大了;第五,对侵权事件,负责处理的著作权行政管理部门和人民法院的处理权能得到确认。第47条规定著作权行政管理部门除了可以责令停止侵权行为、没收违法所得、没收销毁侵权复制品罚款以外,如果情节严重,还可以没收主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等;第51条规定,“人民法院可以没收违法所得,侵权复制品以及进行违法活动的财物”。最后,第48条对侵权赔偿的数额也作出明确规定,参照的标准为权利人的实际损失,侵权人的违法所得,包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”

《专利法》、《商标法》、《著作权法》的此次修改,标明我国知识产权立法迈上了一个新的台阶。其中很多变化(诸如为行政终局决定增加了司法审查和监督,加大了对侵权行为的打击力度等等),都顺应了TRIPS协议的要求,有利于我国和世界各国在更加宽松和自由的环境中就知识产权领域的问题进行合作与交流,为我国更快更好地融入国际市场奠定了良好的基础。

参考文献:

[1]陈昌柏。国际知识产权贸易[M].南京:东南大学出版社,1994。

[2]吴汉东。科技、经济、法律协调机制中的知识产权法[J].法学研究,2001,(137)。

[3]人民日报评论员。推动科技创新是着眼点——写在修改后的专利法颁布之际[N].

人民日报,2000-08-28(5)。

[4]全国人大常委会关于修改专利法的决定[N].人民日报,2000-08-28(5)。

[5]人民日报评论员。依法保护商标法[N].人民日报,2001-11-05(5)。

范文四:国际知识产权法 投稿:覃軳軴

国际知识产权法

(一)《保护工业产权巴黎公约》(2006-43;2007-45;川2008-43;2009-42)

1.适用对象:专利、实用新型、外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记或原产 地名称以及制止不正当竞争。

2.国民待遇原则:①缔约国国民;②非缔约国国民:在缔约国有住所或真实有效的工商营业所

3.优先权原则:发明、实用新型12个月;外观设计、商标6个月

4、专利和商标权独立原则

5.临时保护原则:优先权日自展品公开展出之日,而非第一次提交申请案时

6.驰名商标:不以注册为认定前提,使用也可以成为认定的依据

(二)《保护文学艺术作品伯尔尼公约》2003—67;2004—46;2007-45

1.双国民待遇(作者国籍标准+作品国籍标准)

(1)公约缔约国国民和在缔约国有惯常居所的非缔约国国民,其作品无论是否发表,均 应在一切缔约国中享有国民待遇。称为“作者国籍标准”或“人身标准”

(2)非公约缔约国国民,其作品只要是首先在任何一个缔约国发表,或者在一个缔约国和非缔约国同时发表(30 天内),也应在一切缔约国中享有国民待遇。称为“作品国籍标准” 或“地理标准”

2.自动保护原则 著作权国际保护和工业产权国际保护的根本区别:著作权国际保护意味着享有国民待遇的人的作品一旦创作完成,在所有缔约国自动获得著作权保护;工业产权国际保护则意味着缔 约国有受理其他缔约国国民工业产权申请的义务,但是否授权须根据其国内立法个案审查。

3.版权独立原则

4.最低保护限度原则

5.保护权利内容:(1)经济权利;(2)精神权利(署名权、维护作品完整权)

(三)与贸易有关的知识产权协议(TRIPS协议)(2002-100;2006—85;2008-43)

1.TRIPS协议的特点(巴黎公约、伯尔尼公约、罗马公约、华盛顿公约)

(1)首次将最惠国待遇原则引入知识产权国际保护领域

(2)要求成员对知识产权提供更高水平的保护

(3)要求成员采取更严格的知识产权执法措施

(4)要求成员的知识产权获权或维持程序必须公平合理

(5)将成员间的知识产权争端纳入WTO争端解决机制,加强协议的约束力

2.基本原则:国民待遇、最惠国待遇、最低保护原则、促进经济于社会福利原则

3.权利内容

(1)版权:保护对象增加:对计算机程序和有独创性的数据汇编进行版权保护;保护内容增加:增设计算机程序和电影作品的出租权

(2)商标:首次下定义、7年、驰名商标的绝对保护且扩大适用于服务标记

(3)地理标志:

(4)工业品外观设计:自行确定用工业产权法或通过版权法来保护,保护期至少10年

(5)专利:疾病的诊断治疗方法、外科手术方法、动植物的新品种可不授予专利

(6)集成电路布图设计

(7)未披露信息:秘密性、商业价值性、控制人已采取了合理的保密措施

4.执法措施:

(1)民事和行政措施;(2)刑事措施;(3)临时措施 ;(4)边境措施

5.我国的边境措施

(1)知识产权权利人的申报与备案:①权利人申报;②海关备案,有效期 10 年可续展

(2)收发货人的知识产权申报义务

第 5 条 货物进出口的国内一方应当依法向海关如实申报与进出口货物有关的知识产权状况,并提交有关证明文件。

(3)海关方面采取的临时措施:法律 教育 网

①海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑的,应立即通知权利人; ②申请人充分举证并提供担保的,海关应当扣留侵权嫌疑货物;

③海关认定侵权的,予以没收;有权将侵权货物转交给公益机构用于社会公益事业。

(4)知识产权权利人所采取的措施

①就发现侵权嫌疑货物即将进出口的,可向海关提出扣留嫌疑货物的申请

②就被海关扣留的侵权嫌疑货物向法院申请采取责令停止侵权行为或财产保全措施

范文五:国际知识产权法 投稿:许謩謪

国际知识产权法

学院:软件学院 专业:软件工程(移动技术应用开发)

学号:1215115303

姓名:李宛玥

指导老师:王存光

时间:2015年5月27日

加入WTO对我国知识产权法律制度的影响

【论文摘要】

我国知识产权法律制度逐步与世界接轨的历程反映出统一化的特点。加入WTO之后,TRIPS协议对我国的知识产权制度提出了新的要求。《专利法》《商标法》《著作权法》又一次修正使我国知识产权法律制度更加合理与科学。

关键词:入世 知识产权 TRIPS

【前 言】

我国知识产权法最初是以1982年8月23日第五届全国人大常委第24次会议通过的《中华人民共和国商标法》和1984年3月12日第六届全国人大常委会 第4次会议通过的《中华人民共和国专利法》为基本框架。基于对知识产权无保护,高科技就无法领先的认识,经济最发达、技术最先进的美国首先认识到涉外贸易 中必须有保护知识产权的条款。美国凭借其国内贸易法中的一般301条款、特别301条款和超级301条款说服发展中国家采取行动改变现有的知识产权政策, 否则美国将采取贸易报复措施[1](P14)。这是基于利益之争美国国内法的一次对外扩大化,另一方面也加快了实现世界知识产权立法的一体化进程。在这种 形势之下,从1989年4月到1996年4月中美两国之间进行了四次艰巨的关于知识产权的谈判。其结果使我国知识产权法发生了重大调整:1990年9月7 日第七届全国人大常委第15次会议通过的《中华人民共和国著作权法》;1992年9月4日和1993年2月22日第七届全国人大常委第27次、30次会议 分别通过了对《专利法》和《商标法》的第一次修正;紧随其后国务院先后批准出台了这三部法律的实施细则。至此,我国知识产权法的发展趋于完善。

一、知识产权概述

1.1、知识产权的概念

知识产权,概括的说是指公民、法人或者其他组织对其在科学技术和文学

艺术等领域内,主要基于脑力劳动创造完成的智力成果所依法享有的专有权利。广义概念上的知识产权包括下列客体的权利:文学艺术和科学作品,表演艺术家的表演以及唱片和广播节目,人类一切领域的发明,科学发线,工业品外观设计,商标,服务标记以及商品名称和标志,制止不正当竞争,以及在工业、科学、文学和艺术领域内由于智力活动而产生成果的一切权利。 狭义概念上的知识产权只包括版权、专利权、商标权、名称标记权、制止不正当竞争,而不包括科学发现权、发明权和其科技成果权。

1.2、知识产权的特征

知识产权有以下特征:(1) 知识产权的专有性:第一,独占性,即知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种专有权利并受到严格保护,没有法律规定或未经权利人许可,任何人不得使用权利人的知识产品。第二,排他性,即对同一项知识产品,不允许有两个或两个以上同一属性的知识产权并存。 (2) 知识产权的地域性:知识产权作为一种专有权在空间上的效力并不是无限的,而要受到地域的限制,即具有严格的领土性,其效力只限于本国境内。(3) 知识产权的时间性:知识产权仅在法律规定的期限内受到保护,一旦超过法律规定的有效期限,这一权利就自行消灭,相关知识产品即成为整个社会的共同财富,为全人类所共同使用。

二、TRIPs协议在WTO当中的重要地位

WTO的《与贸易有关的知识产权协议》(简称TRIPS),是1993年12月15日通过,1994年4月15日正式签署,1995年一月起生效的,是关贸总协定(GATT)第八轮谈判(乌拉圭回合谈判)所通过的一揽子协议之一,也是所有WTO成员必须遵守和执行的协议之一。从整体上说,TRIPs协议规定的知识产权权利范围限于7种知识产权:专利、版权与相关权、商标、地理标志、工业品外观设计、集成电路布图设计和未公开的信息。TRIPS可以说是当前世界范围内知识产权保护领域中涉及面广、保护水平高、保护力度大、制约力强的一个国际公约,因此受到各国和各个独立关税区的高度重视。

近年来,全球因知识产权侵权所造成的损失每年达 800亿美元。从国家利益的角度观察,知识产品的无形性和可复制性,使得知识产品不能像有体物一样在空间上进行占有,从而排斥他人未经允许的利用。正是如此,各国才逐渐

颁布知识产权法,以禁止非法使用他人的技术、作品、商标等知识产品。为克服知识产权法的地域性与知识产品的全球传播性之间的矛盾,国际社会经历了一个从双边安排到多边条约的过程,使公约成员基于一定的保护标准,相互保护对方的知识产权。1986年关贸总协定第八轮乌拉圭回合谈判时,知识产权被列入多边谈判的议题。1995年7月1日《与贸易有关的知识产权(包括假冒商品贸易)协议》(又称TRIPs协议)签订生效,服务贸易和知识产权保护问题被列入多边协议。TRIPs协议由序言和7部分内容组成,共73条,是世贸组织3个新协议中最长的协议,它在知识产权保护方面的国际公约中,涉及面最广,保护水平最高,保护力度最大,是WTO中最重要的协议之一。

三、目前我国知识产权存在的问题

我国在知识产权保护方面,主要存在二大问题,一是自己的知识产权意识淡薄;二是知识产权保护措施缺乏。

3.1知识产权意识淡薄 由于历史的原因,知识产权的概念在公众中仍是一个相当陌生的名词,一些人不知道知识产权为何物,不知道应该如何保护知识产权,更不知道保护知识产权有什么作用。许多人,甚至是一些知识分子,既不懂得维护自身的知识产权,又不会尊重别人的知识产权,个别的甚至肆意践踏知识产权。我们的许多知识成果诞生了,但却不知道运用法律武器予以保护,结果后悔莫及,造成了不应有的损失。据报载,近年来我国每年取得的国家级重大科技成果达3万多项,而每年受理的具有较高技术水平的发明专利申请只有1万多件,还有2万项左右的成果没有取得专利保护。这些技术一旦公开,就等于白白流失。还有的发明人只是申请中国专利,而不申请其他国家和地区专利,也导致专利大量流失。据国家知识产权局的统计,自1985年专利法实施至20世纪末的十四五年时间里,我国向国外申请的发明专利不足3000件,反而将11.3万多项发明无偿地“奉献”给了世界各国。对于目前市场上大量存在的盗版盗印等知识侵权行为,人们的反应也相当漠然。不少人,甚至一些地方和部门的领导,思想认识也有许多偏颇。认为“黄”是有害的,应该“扫”掉,而“非”则无关紧要,盗版盗印产品价格低廉,只要内容健康,就没有必要予以查处和打击,从而给“扫黄打非”斗争带来了许多意想不到的困难。

3.2知识产权保护措施缺乏 知识产权,需要国家政府综合运用行政、经济、法律等手段,对其予以保护。但是,由于我国知识经济和商品经济发展滞后,知识产权保护工作还面临着许多困难。就法律来说,国家虽然颁布了《商标法》、《著作权法》、《专利法》等,但相对于内涵和外延极其丰富的知识成果和人类无穷无尽的创新能力而言,现有法律制度仍然很不完备,也很不配套。同时,知识产权领域有法不依,执法不严,违法不究的现象也时有发生。就行政而言,国家虽然已经成立知识产权局,但面对面广量大的知识市场,面对大量存在的违法侵权行为,仍然缺乏健全的管理网络和强有力的管理措施进行应对。就经济而言,知识市场还没有普遍建立起扶优限劣、优胜劣汰的运行机制,往往合法经营的收益微

薄,而盗版侵权的则大发横财。

四、对完善我国知识产权法的建议

在分析研究了TRIPs协议的基本原则和对知识产权最低保护要求及知识产权保护在我国的现状后,我们可以看到,我国知识产权法律及执法机制,总体上是符合TRIPs协议规定要求的,但也存在着一些差距,为完善我国知识产权法律保护机制,提出以下建议:

4.1加强知识产权的司法保护

知识产权的司法保护是指“对知识产权通过司法途径进行保护,即由享有知识产权的权利人或国家公诉人向法院对侵权人提起刑事、民事的诉讼,以追究侵权人的刑事、民事责任。

对知识产权的司法保护,是知识产权执法中最为关键的环节。加强司法保护不但是 TRIPs协议等国际条约和国内法的规定,也是我国知识产权保护现状所迫切的要求。当前最为重要的工作是一是要加强司法解释工作。司法解释在解决适用TRIPs协议中难题和对立法不足补充中起着非常重要的作用。如在审理计算机网络著作权纠纷案件时,要严格遵照著作权法保护网络传播权的规定执行,在没有具体行政法规前审判中,仍应严格执行最高人民法院发布的《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》进行。二是要正确确定举证责任,要正确适用专利法等知识产权法律规定的“举证责任倒置”、“过错推定”等原则,当事人提出他人侵犯其方法专利权的主张的,也要首先举证证

明其享有专利权和被控侵权产品与使用专利方法生产的产品相同,然后才能将举证责任倒置于被告,由被告证明其生产的产品使用的是什么方法。三是要贯彻全面赔偿原则,这一原则与TRIPS协议关于侵权人向权利人“支付足以弥补因侵犯知识产权而给权利人造成的损失的损害赔偿费”的规定是相一致的。人民法院在审理侵犯知识产权纠纷案件时,要按照全面赔偿原则确定损害赔偿额,确保知识产权权利人因侵权行为所受到的所有损失能够赔足、赔够,在经济上不受损失。依法公平合理确定侵权损害赔偿数额,对滥用知识产权的权利造成他人损害的,也应当适当进行赔偿。

4.2加强知识产权的行政保护

知识产权的行政保护是指当知识产权被侵犯后,行政机关以权利人的申请或主动的来保护当事人的合法权益,维护社会正常竞争秩序。“中国的《专利法》、《商标法》、《著作权法》等知识产权法律中都规定了知识产权保护的行政途径”。行政保护具有应变性,可转授性,及成本小,速度快,能迅速恢复当事人的权利等优点,行政保护一般是主动的保护。

对知识产权保护的行政执法,是我国知识产权法律机制的特色之一,曾起到很大作用,也为 TRIPs协议所允许。继续保持行政执法的威力和民事的救济功能,同时也要保障当事人对行政终局决定司法复审的权利。我国在经济体制转轨阶段,执法任务十分繁重,行政执法将与知识产权司法保护较长时期并存,行政执法要强调依法行政和程序公正,同时要加强法院的知识产权行政审判,以支持正确的行政执法,纠正错误和不当的行政执法。

4.3建立政府权威机构统一协调有关WTO事务

WTO的工作几乎涉及国内所有经济部门,而各部门的利益往往互相影响或相互矛盾,当前,地区封锁,部门垄断及行业垄断是制约中国市场经济发展的严重问题,因此,应建立中央权威、高效、统一、精简的知识产权法律保护协调机构,从全局出发筹划涉及知识产权法律、政策和对外关系等重大问题,建立统一的社会主义大市场。从知识产权制度的发展以及国际发展趋势来看,知识产权制度逐渐提升到了国家基本国策的高度,并日益成为各国政府知识管理的一项重要内容。

4.4要做好原有法律条文修改及立法工作

要充分理解公约条款要求,特别关注条约的最低标准,运用过程观点、动态观点、改变过去“应急性”的立法状况。立法要做到前瞻性与稳定性的有机结合。我国在融入国际化的过程中,为了达到入世目标,在一定程度上接受了某些强权国家的意志,导致我国某些法律法规竞高,超出了国际条约的最低标准。《计算机软件保护条例》就引起过非常大的争议。在今后的国际科技合作中我们要非常关注此类规范,通过科学的观察,收集充分的数据资料,不能让我们自己的知识产权保护制度成为保护别人利益的武器而侵害了自己的权益,司法应该选择符合我们自己利益的规则做出判决。对于现行国际条约未予规范的,根据情况斟酌立法。比如对于基因的专利保护、商业方法的专利保护,应当进行调查研究,如果对本国产业不利,则应拒绝保护。而对于传统知识、遗传资源等于我有利,应当尽快立法加以保护。此外,还应充分利用国际条约给予发展中国家的有利规定。

总之,站在知识产权保护的新起点上,机遇与挑战并存,困难与希望同在。为了加强我国知识产权的保护,我们必须跟上时代的步伐,进一步完善我国知识产权制度。立足于如何更有效地维护我们的国家利益,维护国家经济安全和国家主权,制定出一套具有中国特色的知识产权发展战略,努力把我国知识产权保护事业再推上一个新台阶。

【结束语】

中国应对世界贸易组织的有关知识产权国际保护问题引起足够重视,建立和健全我们自己的知识产权法律制度,使之适应世贸组织的原则和规范。这不仅能进一步改善我国的国内投资环境,有利于引进外资,还有利于我国对外贸易的发展,促进我国同其它国家之间的经济技术合作和交流,营造一个保护知识产权的良好法律环境。

【参考文献】

[1]万鄂湘主编:《国际知识产权法》,湖北人民出版社2011版。

[2]陈洁、赵倩:《WTO与知识产权法律实务》,吉林人民出版社2013年版。

[3]刘剑文:《TRIPs视野下的中国知识产权制度研究》,人民出版社,2010年版。

[4]孔祥俊:《WTO知识产权协定及其国内适用》,法律出版社, 2011年版。

范文六:知识产权法主观题 投稿:方撨撩

简答题

1,简述知识产权的性质与特征

性质:知识产权是一种新型的民事权利,是一种有别于财产所有权的无形财产.

特征:专有性,即具有排他性和绝对性的特点

地域性,其效力只限于本国境内

时间性,仅在法律规定的期限内受到保护

2,简述著作权和所有权的区别

著作权与所有权都具有绝对性,排他性等共同属性,区别在于

(1) 著作权客体具有无形性,所有权的客体是有形物体

(2) 著作权利用上的特殊性.作品具有表演,广播,发行等特殊利

用方式,而所有权只能对有形物体进行物质上的利用.

(3) 著作权权能的可处分性.著作权的同一权能可以处分多次,

但是所有权的各项权能只能处分一次.

(4) 著作权存续的有限性.著作权有一定的保护期,其排他性也

是有限的;而所有权只要原物不灭失,所有权就永远存在,具有强烈的排他性

(5) 著作权具有人身性.著作权具有财产权和人身权的双重性

质.而所有权则表现为单独的财产性质

3,我国著作权客体的排除范围

(1)依法禁止出版,传播的作品

(2)法律,法规及官方文件

(3)时事新闻

(4)历法,通用数表,通用表格和公式

4,表演者对自己的表演享有的权利

(1)表明表演者身份的权利

(2)保护表演形象不受歪曲的权利

(3)许可他人从现场直播和公开传送其表演并获得报酬的权利

(4)许可他人录音录像并获得报酬的权利

(5)许可他人复制,发行录有其表演的录音,录像制品并获得报酬的权利

(6)许可他人传播其表演并获得报酬的权利

5,对作品合理使用必须具备的条件

(1)使用的作品已经发表,未发表的作品不属于合理使用的范围。

(2)使用的目的仅限于为个人学习、研究、欣赏,或者为了教学、科学研究、宗教或慈善事业以及公共文化利益的需要;

(3)使用他人作品时,不得侵犯著作权人的其他权利,并且必须注明作者姓名、作品名称。

6,我国著作权法规定的法定许可使用的情形

(1)作品刊登后,除著作权人声明不得转载、摘编的以外,其他报刊可以转载,或者作为文摘、资料刊登,但应当按照规定向著作权人支付报酬

(2)录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品

制作录音制品,可以不必征得权利人许可,但应当按照规定向其支付报酬;著作权人声明不许使用的不得使用

(3)广播电台、电视台播放已经出版的录音制品,可以不经著作权人许可,但应当支付报酬。当事人另有约定的除外

(4)为实施9年制义务教育和国家教育规划而编写出版教科书,除作者事先声明不许使用的外,可以不经著作权人许可,在教科书中汇编已经发表的作品片段或者短小的文字作品、音乐作品或者单幅的美术作品、摄影作品,但应按照规定支付报酬,指明作者姓名、作品名称,并不得侵犯著作权人依照本法所享有的其他权利

7,专利权的概念和特征

专利权是指法律赋予专利权人对其获得专利的发明创造在一定范围内依法享有的专有权利. 专利权是指专利权人通过依法申请而原始取得或通过依法受让、继承等方式而继受取得的在一定期限内垄断实施一项发明创造的权利。

特征:(1)专利权具有鲜明的独占性

(2)其客体具有公开性

(3)具有法定授权性

(4)其效力具有局限性

8,实用新型的概念和特征

实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

特征:(1)必须是一种具有形状或者构造的产品

(2)必须具有应用性技术特征,即具有实用价值,可以实施,并可以工业方法再现

(3)必须具有一定的创新性

9,我国专利法规定的不授予专利权的发明创造有哪些?

(1)违反法律,社会公德或妨害公共利益的发明创造

(2)不授予专利权的对象(科学发现;智力活动的规则和方法;疾病的诊断和治疗方法;动物和植物新品种;用原子核变换方法获得的物质;对平面印刷品的图案、色彩或者其结合作出的主要起标识作用的设计;违法获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造)

10,职务发明创造专利申请权的归属

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造.职务发明创造申请专利的权利属于该单位.申请被批准后,该单位为专利权人.

利用本单位的物质条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计者订有合同,对申请专利和专利权的归属作出约定,从其约定. 11,专利实施许可的种类

(1)强占实施许可 (2)排他实施许可 (3)普通实施许可

(4)分实施许可 (5)交叉实施许可

12,专利法规定的不视为侵犯专利权的使用行为有哪些?

(1)权利用尽后的使用、许诺销售或销售

(2)先用权人的制造和使用

(3)外国临时过境交通工具上的使用

(4)非生产经营目的的利用

(5)医药审批的使用

13,商标的概念和特征

商标是指能够将不同的经营者所提供的商品或者服务区别开来,并可为视觉所感知的显著标记.

特征:(1)商标的所有者和使用者是商品的生产者、经营者或服务的提供者

(2)商标是指代商品或服务项目的标记

(3)商标是经营者用来区别商品或服务来源的标记

(4)商标以工商业活动为基础

(5)商标的构成因素应具有可识别性

14,商标注册的原则

(1)申请在先原则

(2)自愿注册原则

(3)优先权原则

15,商标权终止的原因

因注销而终止

因撤销而终止

因无效而终止

16,驰名商标的认定标准

(1)相关公众对该商标的知晓程度

(2)该商标使用的持续时间

(3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围。

(4)该商标作为驰名商标受保护的记录

(5)该商标驰名的其他因素,包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等 17,世界知识产权的职能

(1)促进世界各国对知识产权的保护,协调各国的立法,鼓励各国缔结保护知识产权的新的国际协定

(2)执行巴黎联盟和伯尔尼联盟的行政任务

(3)担任或参加其他促进保护知识产权的国际协定的行政事务

(4)对发展中国家的知识产权立法建立相关机构提供帮助

(5)收集并传播有关保护知识产权方面的情报,从事促进这方面的研究工作并公布研究成果.

论述题

1,著作权与邻接权的关系

联系:二者同属知识产权范畴,著作权是邻接权产生基础,然而没有邻接权的保护,著作权的保护又是不完全的。两者都与作品相联系,都是法律规定的权利,都具有严格的地域性

区别:

(1)主体不同:著作权是智力作品的创作者; 邻接权是出版者、表演者、音像制作者、广播电视组织。

(2)保护对象即客体不同:著作权是文学、艺术和科学作品; 邻接权是传播者艺术加工后的作品。

(3)权利内容不同:著作权是作者对作品享有的人身权及财产权;邻接权是出版者权、表演者权、录音录像制作者权、广播组织权。

(4)受保护的前提和期限不同:著作权是只要符合法定条件,一经产生就受保护,一般其人身权保护期限不受限制,其他财产性权力保护期一般为作者终生及其死后50年等其他相关规定;邻接权的取得须以著作权人的授权及对作品的再利用为前提,其保护期从表演发生后,录制音像作品首次制作完成时起计算,享受50年的保护.

2,表演权与表演者权利的区别

表演权,亦称公演权、上演权,是指著作权人公开表演自己创作的作品或者许可他人表演其创作的作品的权利

表演者权是指表演者依法对其表演所享有的权利。其产生的前提是著作权人将其作品的表演权许可给表演者行使。

(1)性质不同:表演权属于著作财产权,表演者权属于邻接权

(2)主体不同:表演权的主体是著作权人,表演者权的主体则是表演者

(3)客体不同:表演权的客体是自己创作的作品,表演者权的客体则是他人创作的作品

(4)内容不同:表演权的内容包括两项,即作者有权自己表演或授

权他人表演其作品;二是作者可以禁止他人未经许可而表演其作品,若他人未经许可而表演其作品即构成侵权.表演者权,表演者在使用他人作品时应取得著作权人的许可,并支付相应的报酬,不得侵犯著作权人的著作人身权以及一些权利等规定

(5)保护期限不同:表演权的保护期限为著作权人的终生及其死后50年.表演者权的保护期为50年,截止为表演发生后的第50年的12月31日

3专利申请的原则

(1)、书面原则

 专利申请的书面原则,是指申请人办理专利申请手续时,必须采用书面的形式(我国专利法实施细则第3条明确规定“专利法和本细则规定的各种手续,应当以书面形式或者国务院专利行政部门规定的其他形式办理” )

(2)先申请原则

A先发明原则

先发明原则,是指两个或两个以上申请人就相同主题的发明创造分别申请专利的,专利权授予最先完成发明创造的人 B先申请原则

先申请原则,是指两个或两个以上的申请人就相同主题的发明创造分别申请专利的,专利授予最先申请的人

我国《专利法》第9条规定:“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请人”

优先权原则是指在符合法律规定的情况下,在申请人首次提出专利申请后的一定期限内,再次就相同主题的发明创造申请专利的,该再次申请人(或该项专利申请权的继承人、受让人)可要求将其首次申请日作为再次申请的申请日。

A外国优先权

1、申请人限于外国人

2、首次申请是依外国法向该国提出,并确认了首次申请的申请日

3、于相应的优先权期限内再次向我国提出申请

4、受理首次申请的国家与我国有条约关系或互惠关系

5、再次申请时书面声明要求优先权并在此后3个月内提交了首次申请的申请文件副本

B本国优先权

1、申请人可以是在国内完成发明创造的中国单位或个人,也可以是外国人

2、首次申请是依我国专利法向国家知识产权局提出的,并确认了首次申请的申请日

3、于首次申请之日起的12个月内再次向国家知识产权局提出申请

4、再次申请时书面声明要求优先权并在此后3个月内提交了首次申请的申请文件副本

专利申请单一性原则,又称“一申请一发明原则”

一份专利申请只能包含一项发明创造,一般不允许将不同主题的发明创造结合在一份专利申请中,单一性原则也有例外。如果某些特殊的,属于“有联系”、“有关”、“互相依赖”的发明创造,也可以进行合案申请

(5)国际申请原则

4,实用新型专利和发明专利的区别

(1)两者的专利性要求不同:实用新型的创造性水平较发明低

(2)两者的保护范围不同:实用新型的保护范围较发明窄

(3)两者的审批程序不同:实用新型申请专利的手段简便

(4)两者的保护期限不同:实用新型保护期短

(5)两者申请专利文件要求不同

5,申请注册商标应当具备的条件

一、商标注册申请人应具备的条件

1、必须是从事工商业活动的自然人、法人或其他组织

2、必须是依法成立并能独立承担民事责任的经营单位或个人

二、申请注册的商标应具备的条件

1、申请注册的商标必须符合法定的构成要素

2、申请注册的商标应具有显著特征

3、不得和他人的在先权利相冲突

4、申请注册的商标不得使用法律禁止使用的标志

5、不得与他人的注册商标相同或者近似

〥(对上述小点的分析)3、侵犯在先权利

在先权利,是指在申请人商标注册申请以前,他人即已取得或享有的权利。 (著作权,企业名称权,姓名权)

4、申请注册的商标不得使用法律禁止使用的标志

第一、禁用标志1)我国的国家标志(2)外国的国家标志

(3)国际组织标志(4)特殊的官方标志(5)红十字、红新月标志(6)民族歧视性标志(7)欺骗性标志

(8)不良影响的标志(9)地名

第二、禁注册商标

1)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

(2)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

(3)缺乏显著特征的。

5、不得与他人的注册商标相同或者近似

第一、商标混同的情形

(1)在同一种商品上商标相同(2)在同一种商品上商标近似

(3)在类似商品上商标相同(4)在类似商品上商标近似 第二、与驰名商标混同的特殊规定

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。 第三、特殊情况下的商标混同

注册商标被撤销的或者期满不再续展的,自撤销或者注销之日起一年内,商标局对该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。

范文七:知识产权的主要法律特征 投稿:杜搪搫

1、知识产权的主要法律特征:

独占性:知识产权是一种民事权利,他同所有权一样,具有排他性和绝对性。

地域性:知识产权作为一种专有权在空间上的效力并不是无限的,而要受到地域的限制,既具有严格的领土性,其效力只限于本国境内。

时间性:知识产权不是没有时间限制的永恒权利,尽在法律规定的期限内受到保护,超过有效期限,这一权利自行消失,成为社会共同财富。

2、知识产权权利客体(知识产品)的非物质性:

知识产品与物质产品的不同,他是知识形态的精神产品,虽具有内在的价值和使用价值,但没有外在的形体。非物质性是知识产品区别与有形财产所有权客体的主要特征。所谓非物质性,即使只是产品的存在不具有一定的形态(固态、液态、气态等),不占有一定的空间,人们对它的“占有”不是一种实在而具体的控制,而是表现为认识和利用。

3、著作权侵权

著作权侵权行为是指侵犯著作权或相关权的行为;即未经著作权人或者相关权人许可,擅自实施其受著作权保护的客体。法律有规定的除外。

特征:(1)侵权对象的多重性:侵犯了著作人的著作财产权、著作人身权、著作权有关权利。

(2)行为的违法性

(3)行为的作为性

(4)行为的多样性:发表权、改编权、获得报酬权、保护作品完整权等。

分类:(1)直接侵权:行为人针对版权作品所实施的行为直接侵犯了被实施对象的著作权。

(2)间接侵权:行为人的行为本身并不一定构成对他人著作权的侵犯,但却可能促成了第三人所为侵权行为的发生,或者使第三人所为的侵权行为得以继续完成。

4、著作署名权侵权(姓名权、署名权、身份权)

5、著作权与专利权的区别

1、 取得方式不同:著作权一般自作品创作完成时自动产生,无须登记注册。专利权需要申请审查是否具

有可专利性。

2、 保护期限不同:著作人身权里的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期限都不受限制,而人身权里的发表权的保护期限与著作财产权的保护期限相同,即作者有生之年加上死后50年。 专利权的保护期限分别为发明专利权20年,实用新型专利权和外观设计专利权10年,均自申请日起计算。

3、 权利内容不同:著作权包括人身权和财产权两方面。专利权包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权,不包括人身权。

4、 保护的对象不同。著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶子独特的外观设计等。

5、 保护的条件和要求不同。由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。

6、著作权的内容:(具体权项写三四个即可)

1、 著作人身权:是作者或者著作权原始主体依法享有的与其人身不可分离的非财产性权利。特征:无期限性、不可分离性、不可剥夺性。

(1)发表权:即决定作品是否公之于众的权利。

(2)署名权:即表明作者身份,在作品上署名的权利。

(3)修改权:即修改或者授权他人修改作品的权利。

(4)保护作品完整权:即保护作品不受歪曲、篡改的权利。

2、著作财产权:指著作权人依法享有的利用或者许可他人利用其作品并获得报酬的权利。

(1)复制权:即以印刷、复印、临摹、拓印、录音、翻录、翻拍等方式将作品制成一份或多份的权利。

(2)发行权:即以出售或者赠与方式向公众提供作品原件或者其复制件的权利。

(3)出租权:即有偿许可他人临时使用电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件的权利,计算机软件不是出租的主要标的的除外。

(4)展览权:即公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复制件的权利。

(5)表演权:即公开表演作品,以及用各种手段公开播送作品的表演的权利。

3、著作权保护期

(1)著作人身权保护期:著作发表权的保护期与著作财产权的保护期相同;署名权、修改权、和保护作品完整权终生享有。

(2)著作财产权保护期:死亡后五十年的12月31;合作作品则是最后生存者死后五十年;

7、著作权的合理使用

1、定义:指自然人、法人或者其他组织根据法律规定,可以不经著作权人许可,而使用他人已发表的作品,不必向著作权人支付报酬的制度。

2、合理使用成立的条件:

(1)使用的目的是非营利性的。

(2)版权作品的性质:被合理使用的作品,应当是已发表作品。另外,由于发表权是作者人格权,只有作者有权决定作品是否公之于众,合理使用这样的 ,就有可能侵犯发表权。

(3)使用者所使用的部分占版权作品的数量和实质性:(适当理解)某些情况下,使用者可以对版权作品的整体进行复制,如小说创作者在其创作的长篇小说中全部引用了一首五言律诗。在另一些情况下,使用者只能引用版权作品的小部分,并不得引用版权作品的实质部分,如音乐作品创作者在创作音乐作品时,引用他人受保护的音乐作品时,不能引用太多的音节,更不得引用其中的实质部分。

(4)使用权的效果不得影响版权作品的潜在市场和价值。

8、职务发明创造、非职务发明创造

概念:职务发明创造:职务发明创造又称“雇员发明”,即申请专利权属于发明人所在单位而不属于发明人的发明创造。

非职务发明创造:是在本职工作或者单位交付工作的工作之外,完全依靠自己的物质技术条件作出的发明创造。

区别:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明,其余都为非职务发明。另外,职务发明创造的作品专利权属于公司,非职务发明创造的作品专利权属于个人。(除非合同规定权利归属为发明人)

9、专利权无效宣告

1、定义:自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。无效宣告请求人的资格没有限制,请求人可以是任何单位和个人,但一般一份请求中只能有一个请求人。

2、程序:请求人提出专利无效请求(填写无效请求书、缴纳无效宣告请求费)——无效审理过程——专利复审委员会做出无效决定

3、效力:专利权无效宣告请求的审理决定的效力:宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告 专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前:(1)人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定(2)管理专利工作的部门作出并已执行的专利侵权处理决定(3)已履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力,一般情况下不返还费用。(但是,对有明显违反公平原则的情形,应返还全部或者部分费用。因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予补偿。)

10、专利优先使用权

所谓专利权的在先使用权,是指行为人在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,其行为按照专利法规定不视为侵权。 行为人援用在先使用权抗辩应当符合如下条件:

(1)行为人必须由实施或准备相同专利技术的行为,即已经开始制造与专利产品相同的产品、使用与专利方法相同的方法,或者为上述制造或使用而做好了必要的准备。

(2)上述制造、使用行为或为制造使用行为所做的准备工作必须是在该专利的申请日之前已经进行,并且应当一直延续到申请日后。如果在申请日前虽然已经制造、使用或为制造使用进行准备,但在申请日前已经停止上述行为的,仍不能以此作为在先使用抗辩理由;

(3)实施应当仅限于原来的规模。在先使用人在原来的规模范围内继续制造或使用专利所保护的产品或方法,不视为侵权。超出原来范围实施专利的,超出的部分视为侵权。

11、发明专利和实用新型专利的新颖性

1、新颖性:指该发明或者实用新型不属于现有技术,也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

2、不丧失新颖性的例外:

(1)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的发明创造,在展出之日起6个月内申请专利的,不丧失新颖性。

(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的发明创造,在发表后6个月内申请专利的,不丧失新颖性。

(3)他人未经申请人同意而泄露发明创造内容的,申请人于泄露之日起6个月内申请专利仍可认为不丧失新颖性。

12、专利保护的排除客体(适当拓展)

1、“公共秩序”问题:对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。(因为这些发明创造对社会没有进步作用,违背专利法的宗旨,有些甚至属于犯罪工具,对人民群众的生命财产构成重大威胁。)

2、不属于发明创造的项目:有些科研成果,不是技术方案,不属于专利法所说的发明创造,它们一般不具备创造性或实用性。(1)科学发现。(2)智力活动的规则和方法。(3)疾病的诊断和治疗方法。

3、某些特定技术领域的发明:(1)食品、饮料和调味品的发明。(2)药品和用化学方法获得的物质。

(3)动植物品种。(4)用原子核变换方法获得的物质。

13、注册商标转让

1、定义:商标权的转让,是指注册商标所有人将其所有的注册商标转让给他人所有。

2、限制:(1)在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似商标必须一并转让。

(2)联合商标必须一并转让。

(3)已经许可他人使用的商标不得随意转让。

(4)受让人有保证注册商标商品质量的义务。

14、商标获得显著性,及商标申请、复审

商标获得显著性或称“第二含义”,意指一个缺乏固有显著性的标志通过长期连续使用而产生新的含义,具备辨识商品的能力时,该商标即被视为具有了显著特征。

商标申请:申请在先原则;申请补正(申请文件中非实质性问题);申请退回(未按规定填写或手续不齐备,申请日期不予以保留); 复审:商标申请在公告异议程序时被提出异议,商标局对此作出裁定,对裁定结果不服的,可以自收到通知30日内向商标评级委员会申请复审。还不服,30日内向人民法院起诉。注册商标的注销:

15、注册商标的注销

定义:因法定事由的发生,注册商标所有人丧失其对注册商标的权利。注册商标因注销、撤销、无效程序而终止。

(1)因注销而终止:指注销指商标局对注册商标所有人自愿放弃或因故不能使用注册商标的事实予以确认。包括以下三种情况:未申请续展申请、自动放弃、主体消亡。

(2)因撤销而终止:指因商标注册人违反注册商标使用的规定而导致其商标权消灭。包括以下三种情况:违法使用注册商标、连续不使用、商品质量低劣

(3)因无效而终止:指商标本不具备注册条件但取得注册的,通过无效程序使商标权归于消灭。包括以下四种原因:注册商标含有禁止使用的标志、以不正当手段取得注册、与在先权利冲突、损害驰名商标。

16、注册商标权无效

1、 定义:指商标不具备注册条件但取得注册的,依法定程序使其商标权恢复到未产生的状态。

2、 效力(商标权无效的后果):被依法撤销的不当注册商标,其商标权视为自始即不存在,自商标注册之日起就无效。与商标使用管理中的可撤销注册不同,注册无效的商标权从一开始就带有缺陷,因此宣告无效的决定的效力具有溯及力,使不当注册恢复到原有状态,即商标权自始不存在。

注册无效具有溯及力这一原则也有某些例外。对于在撤销注册商标的决定或者裁定作出之前,(1)人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定(2)工商行政管理机关作出并已执行的商标侵权案件的处理决定(3)已经履行的商标转让或者许可合同,不具有追溯力。但是,因商标注册人的恶意给他人造成损失的,应当予以补偿。

17、集成电路布图设计专有权及其权利限制

1、 定义:布图设计权的内容也就是布图设计权的全能,是指权利的持有人对于权利的客体所能够行使的权利。集成电路布图设计的内容主要包括两种权利:复制权和商业利用权。

2、 复制权:指权利人有权通过光学的、电子学的方式或其他方式来复制其受保护的布图设计。

3、 商业利用权:指布图设计权人享有的将受保护的布图设计以及含有该受保护的布图设计的集成电路的产品进行商业利用的权利。商业利用一般包括对受保护的布图设计或含有受保护布图设计的集成电路或含有此种集成电路的产品所实施的以下几种行为:

(1)出售。(2)出租。(3)为商业目的的其他方式的利用,如展览、陈列等。

(4)为上述目的而出口。(5)为前述行为发出要约。

4、权利限制:

(1)合理使用:为个人目的而复制受保护的布图设计可以不经权利人许可,不向其支付报酬。另外,单纯为评价、分析、研究、教学等目的而复制受保护的布图设计的,可以不经权利人许可,不向其支付报酬。

(2)反向工程:即指对他人的布图设计进行分析、评价,然后根据这种分析评价的结果创作出新的布图设计。

(3)权利穷竭:指布图设计权人或经其授权的人,将受保护的布图设计或含有该布图设计的半导体集成电路产品投入市场后,对于该布图设计或该半导体集成电路产品有关的任何商业利用行为,不再享有权利。

(4)善意买主:对于善意买方因“不知”而从事了与权利人的专有权利相冲突的行为时,各国法律给予了豁免。

(5)强制许可:又称非自愿许可,指在不经权利人同意的情况下由有关主管部门直接发放的使用许可,是对布图设计权利人的一项重要限制。

18、授予植物新品种权的实质条件,终止及其限制

1、实质条件:(适当简略,答出要点即可)

(1)申请品种权的植物新品种应当属于国家植物品种保护名录中列举的植物的属或者种。

(2)授予品种权的植物新品种应具有新颖性。

(3)授予品种权的植物新品种应当具备一致性(即申请品种权的植物新品种经过繁殖,除可以预见的变异外,其相关的特征或特性一致)。

(4)授予品种权的植物新品种应当具备稳定性(即申请品种权的植物新品种经过反复繁殖后或者在特

定繁殖周期结束时,其相关的特征或者特性保持不变)。

(5)授予品种权的植物新品种应当具备适当的名称并与相同或者相近的植物属或者种中已知品种的名称相区别。该名称经注册登记后即为该植物新品种的通用名称。

(6)不危害公共利益、生态环境。

2、终止情形:

(1)品种权人以书面声明放弃品种权的。

(2)品种权人为按照规定缴纳年费的。

(3)品种权人未按照审批机关的要求提供检测所需的该授权品种的繁殖材料的。

(4)经检测该授权品种不再符合被授予品种权时的特征和特性的。

3、品种权的限制:

(1)合理使用:利用授权品种进行育种及其他科研活动,农民自繁自用授权品种的繁殖材料,均可不经品种权人许可,不向其支付使用费,但不得侵犯品种权人的其他权利。

(2)强制许可使用:为满足国家利益或者公共利益等特殊需要;品种权人无正当理由自己不实施或者实施不完全,又不许可他人以合理条件实施的。

范文八:知识产权与所有权的主要区别 投稿:陆牌牍

知识产权与所有权的主要区别

答:知识产权法是指因调整知识产权的归属、行使、管理和保护等活动中产生的社会关系的法律规范的总称。知识产权法的综合性和技术性特征十分明显,在知识产权法中,既有私法规范,也有公法规范;既有实体法规范,也有程序法规范。但从法律部门的归属上讲,知识产权法仍属于民法,是民法的特别法。民法的基本原则、制度和法律规范大多适用于知识产权,并且知识产权法中的公法规范和程序法规范都是为确认和保护知识产权这一私权服务的,不占主导地位。所有权:对物的占有、收益处分等权利,属于物权法范畴

1.知识产权具有无形性,而所有权一般具有具体的内容

知识产权与其他财产的最显著的不同就是它的无形性,它不能用其自身的物理参数被定义或识别。它必须以某些可辨别的方法去保护。由于知识产权保护对象的无形性,当私有财产的所有权人对其财产行使权利时会受一定的限制。例如,如果我买了一本教授写的书,在未注明出处时我不能使用书中的信息作为我的研究文章的内容。就所有权来说,当我买了一本书,我的权利对象就是这本书。

2.知识产权系原始取得,而所有权可以基于多种方式取得

所有权的原始取得主要包括生产、孳息、优先占有。也就是说,不需要任何资格条件,不需要政府许可(除了某些特殊的不动产)。根据中国《知识产权法》,知识产权是以真实的创作为基础,依靠申请和政府的许可而取得。然而,不是所有的知识产权都需要政府的授权,例如版权、商业机密。对于版权,与其他类型的知识产权相反,独家使用和控制并不需要过多的申请。但如果作者向政府登记了他的作品,他能获得更多的法律保护。所有权的取得有的直接受让就可以取得,有的则需要向政府有关部门登记。

3.知识产权兼具人身权和财产权双重性质,所有权只具有财产权的性质 根据《中华人民共和国民法通则》,在民事权利的章节中,前两章规定了财产权利,第四章规定了人身权,第三章规定了知识产权,它是人身权和财产权的结合体。这是因为知识产权的客体与人身有着非常紧密的联系,它是人类脑力劳动创造出来的。同时,知识产权也具有财产权利的特点,因为这个知识产品有很高的价值。此外,知识产权也可以像其他财产权利一样进行交易。但所有权一般只针对财产,不具有人身权性质。

4.知识产权有期限限制,所有权一般无期限

正如大家所知道的,财产所有权不受时间的影响,其权利期限与财产物品存在的期限一样长。但是对于知识产权,为了促进全世界的技术进步,每个国家都规定知识产权有一个有效期,随着时间的推移知识产权将不再有效,到那时所有的信息将会被每个人共享。更深一步讲,法律的作用是要避免知识产权变为一种经济垄断的工具。

5.知识产权具有地域性,所有权不受地域限制

由于政府授权的地域性,大多数知识产权的保护仍局限在国家的地域范围内,这阻碍了世界范围知识产权合作保护的发展。虽然在世界范围内,为了解决这个问题已经存在一些知识产权协定,但地域性由于其批准方法和保护方法仍由各国法律所规定而并未因此有太多的改变。而所有权则不然,你自己所有的一本书,你带到任何一个国家仍然享有所有权,所有的国家都会保护这种权利。

范文九:知识产权就是主动权 投稿:严衍衎

作者:赵中斌

中国乡镇企业报 2005年05期

  “中国企业以世界上廉价的劳动力,消耗着大量的能源,承受着巨大的污染,而掌握核心技术的外国人,只需签署一纸技术合同,就胜过‘千军万马’,可以抽走中国企业一大半的血汗钱。”中国科技大学讯飞信息有限公司总裁刘庆峰代表在两会上发出这样的警告。

  实事求是地说,我们现在更多地不是靠核心技术赚钱,而是靠低廉的劳动力来赚钱。如果说在改革开放之初是无奈之举的话,今天则是到了必须改变这一局面的时候了。

  一组数据令人震惊:来自产业政策部门的最新资料显示,我国设备投资60%依靠进口。申请专利数量最多的10家电子信息企业,5年申请之和仅相当于美国IBM公司1年申请的专利数量;不少行业存在产业技术空心化的危险;医药生物技术领域,几乎所有药物的专利均为发达国家拥有。

  以汽车工业为例,中国汽车工业是一个典型的没有民族工业、不掌握核心技术、没有自主品牌的“空心”产业。忽视自主开发,过分强调技术引进,在繁荣背后蕴含着重大的危机。长此以往,中国汽车工业将在国外企业控制技术和利润高端的同时,变成提供廉价劳动力的生产加工基地,在跨国公司的全球战略中变成附庸。

  没有自主知识产权,就没有发展的主动权。就像目前的DVD播放机那样,外企征收我们的专利费已经与制造成本相当,大批DVD企业因此倒闭,教训深刻。

  我们的产业链主要集中在加工制造环节,两端被跨国公司和国际资本垄断和控制。一端是技术研发环节,大部分设计和技术依靠引进;另一端是市场营销和品牌资源。刘庆峰代表说,这种现象不改变,从长远看,中国经济发展很难找到支撑点。

范文十:我国知识产权战略与知识产权法制的关系 投稿:洪戈戉

我国知识产权战略与知识产权法制的关系

摘要:知识产权法制强调对知识产权的确权保护、对知识产权的维权保护和对知识产权的规范管理,而知识产权战略强调对知识产权创造、运用、保护和管理的全面发展、对知识产权攻防竞争的战略谋划、对知识产权的系统运筹。由知识产权确权保护拓展为知识产权全面发展、知识产权维权保护支撑知识产权攻防竞争、知识产权规范管理促进知识产权系统运筹,从而构成了知识产权法制与知识产权战略的平面与立体的互补关系、保护与竞争的互动关系、管理与运筹的互融关系。

关键词:知识产权战略 知识产权法制 互补关系 互动关系 互融关系

在我国,知识产权战略是与科教兴国、人才强国、可持续发展并列的国家重要发展战略。自2008年《国家知识产权战略纲要》颁布以来,我国知识产权战略得到大力推进和深入实施,然而,在实践中还存在将知识产权战略与知识产权法制相混淆、等同或分离的误区,实施知识产权战略的作用在一定程度上还未充分发挥出来。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确指出,要实施知识产权战略,完善知识产权法律制度,加强知识产权的创造、运用、保护和管理,加大知识产权执法力度。为适应新形势发展的需要,进一步厘清知识产权战略与知识产权法制之间的关系,对更好地发挥我国知识产权制度的作用至关重要。

一、知识产权战略与知识产权法制的互补关系

知识产权法制强调对知识产权的确权保护,而知识产权战略强调对知识产权创造、运用、保护和管理的全面发展;由确权保护到全面发展,彼此构成了平面与立体的互补关系。

1、知识产权法制强调知识产权的确权保护

知识产权法制是保护知识产权的各类法律制度的总和。知识产权是民事主体所依法享有的支配创造性智力成果、工商业标记以及其他具有商业价值的信息并排斥他人干涉的权利。[1]知识产权权利人对知识产权享有支配的权利,知识产权属于一种对世权、支配权。我国法律对知识产权的划界实际上就是对知识产权的确权,确定将哪些客体纳入知识产权保护的体系之中。知识产权法制通过有效地调整因确认知识产权归属、知识产权内容公开、授予知识产权权利人独占、许可或转让等权利而产生的各种社会关系,实现对知识产权的保护,知识产权法通过确认智力成果权,明确了智力成果的社会价值和经济价值,从而激发智力劳动创造者的创造热情,促进科技进步,使知识产权能够更好地服务于经济社会的发展。

2、知识产权战略强调知识产权的全面发展

知识产权战略是指知识产权权利主体为充分维护自身的合法权益,获得增创竞争优势并扼制竞争对手,掌控知识产权创造、运用、保护和管理等综合手段,谋求实现最佳社会经济效益的具有深层次、全局性、竞争性、对抗性的方略和举措。知识产权战略为知识产权创造、运用、保护和管理的全面发展指明了方向,彻底改变了以往法制对知识产权单一保护的状况;知识产权战略以优化创新资源配置为核心,注重全面提升我国知识产权创造、运用、保护、管理的综合能力;知识产权战略针对所面临的形势及其竞争目标,引领创新主体以全面筹划和掌控知识产权的创造、运用、保护和管理的综合手段来参与竞争,从而赢得战略发展的主动权。相对于知识产权法制而言,知识产权战略实质上是对如何有效实施知识产权法制的总体谋划,它突出了知识产权全面发展的战略运筹。

3、法制与战略构成了平面与立体的互补关系

从党的十六大提出“完善知识产权保护制度”到党的十七大明确要求“实施知识产权战略”,我国的知识产权工作实现了从单纯强调“保护”到促进知识产权创造、运用、保护、管理全面协调和科学发展的新跨越。知识产权法制侧重于对实现知识产权确权的切实保护,而知识产权战略侧重于对实现知识产权创造、运用、保护和管理战略目标的总体推进,为知识产权法制保护的有效实施指明了方向,弥补了知识产权法制在知识产权转化运用再创造方面的不足。因此,知识产权法制确权保护是实施并实现知识产权战略的基础和支撑,知识产权战略是知识产权法制的航标,发挥着引领知识产权法制不断健全与完善的作用,两者相辅相成、互为支撑、系统推进,拓展了知识产权保护的发展方向。知识产权战略对知识产权创造、运用、保护、

管理全方位的运筹,涵盖了知识产权从创造到其运用价值实现的全过程,构成了知识产权立体式发展的体系,是对处于平面(基础)层面的单一法制保护的有效拓展延伸。知识产权法制与战略构成的平面与立体的互补关系,对提升知识产权价值具有举足轻重的作用。

二、知识产权战略与知识产权法制的互动关系

知识产权法制强调对知识产权的维权保护,而知识产权战略强调对知识产权攻防竞争的战略谋划;维权保护是手段,攻防竞争是目标,彼此构成了保护与竞争的互动关系。

1、知识产权法制强调知识产权的维权保护

知识产权法制在强调对知识产权确权保护的基础上,进一步强调对知识产权的维权保护。所谓知识产权维权保护是指依照国家制定并颁布实施的知识产权法律、法规和政策,对自然人、法人或其他组织在知识产权创造、运用、保护和管理过程中所产生的各种社会关系进行调整,是将法律与制度结合起来对知识产权进行保护的一种手段。知识产权执法是对知识产权维权保护的有效手段,而知识产权的执法权限和执法手段需要知识产权法律赋予。法制对知识产权的维权保护是加速知识产权运用的基础和支撑,如只有有效阻止和打击商标侵权、专利侵权、著作权侵权和假冒伪劣知识产权产品的行为,才能规范市场秩序和鼓励创新,才能更好地实现知识产权的社会经济价值,才能更好地促进知识产权的再创造和可持续发展。知识产权法制强调的维权保护正是激励知识产权由创造走向运用的保障,知识产权维权保护使知识产权权利人的地位得以巩固、使知识产权的运用价值得以实现,从而激励人们致力于创新、创造,支撑知识产权可持续发展,从而使知识产权能够更好地服务于经济社会的发展。

2、知识产权战略强调知识产权的攻防竞争

知识产权攻防竞争是指权利主体以知识产权竞争为核心目标,进行全局性竞争谋划,以对抗竞争对手并赢得竞争优势的一种策略。知识产权维权保护的根本目的在于推进知识产权运用,知识产权战略是以知识产权防御策略和进攻策略为核心切入点的知识产权维权,从而最大限度地促进知识产权创造与运用,发挥知识产权财富资源的作用。如在国际经贸中通过主动运筹知识产权对技术的垄断与反垄断、知识产权对市场的控制与反控制、知识产权对贸易的限制与反限制等一系列策略和举措,把知识产权特别是核心知识产权提升到引领和驾驭现代经济发展的新高地,充分体现出知识产权的独特优势和市场价值,进而成为抢占技术制高点和市场制高点的核心竞争力。为达到有效维护知识产权并赢得竞争优势的目的,知识产权攻防竞争通常是一种交叉结合、协同推进的策略。权利主体通过知识产权进攻策略拓展自身合法的知识产权保护范围,对竞争对手加以制约或设置壁垒,实现以自主知识产权、自主品牌或自主标准长期占领市场,实现获取更大的经济利益的目的;同时,通过知识产权防御策略建立坚固的防线,防御竞争对手采用知识产权进攻或反进攻手段所形成的限制。

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